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非法吸收公眾存款罪“社會公眾”的認定

發表時間:2019-01-23 19:38:36     來源:刑事律師網     閱讀: 1568次

今天南京刑事律師網的南京刑事律師事務帶來主題是關于:非法吸收公眾存款罪“社會公眾”的認定,希望能幫助大家。

  非法吸收公眾存款罪“社會公眾”的認定

  “社會公眾”的基本概念

  在當今的時代背景下,金融秩序直接關乎著一個國家的經濟命脈和經濟興衰程度,而已經發生的歷歷在目的金融危機就是佐證,一個國家的金融危機往往或導致相關國家的金融危機,可見金融危機的危害性很大,已經遠遠超過國界影響周圍國家甚至世界多數國家的經濟。因此,從此維度而言,雖然非法吸收公眾存款罪僅僅是針對某一區域范圍內的社會公眾受損,但是這也必定會直接影響該地的經濟發展和家庭生活質量。這僅僅是針對小范圍的非法吸收公眾存款行為而論,但若是涉及大范圍的非法吸收公眾存款行為,就會直接波及國家的金融安全也并不是危言聳聽。因此,該罪的發生已然被社會予以高度關注, 特別是近年來以各種名目發生的非法吸收公眾存款行為就嚴重地危害了當地的經濟發展。由于該種犯罪行為并不具有即時性特征,往往是經過多個具體性的行為才能完成,并且必須實施非法吸收社會公眾存款的犯罪行為,這就必然涉及到對社會公眾的認定。進一步講,非法吸收公眾存款的行為指向的對象并不是特定的少數人,而是往往指向不特定的多數人,也唯有此才會對本區域的金融秩序予以危害,使得本來屬于金融機構的存款被吸收到行為人手中,這就給金融監管秩序造成損害。故而,可以將社會公眾作出這樣的理解:行為對象的不特定性必須具備,也就是排斥行為對象的少數人或限定在特定對象中,這樣就使得行為對象具有廣泛性。同時,對于行為對象而言,并不要求具備條件或有著其他限制內容,只要是存款人具有開放性,只要是擁有非法吸收的存款所需的資金即可。另外,非法吸收公眾存款的行為并不是要求隱蔽性或保密性, 而是恰恰相反要求公開性,當然公開性的要求并不都是公開化進行,而是可以采取隱蔽方式進行或者兩者兼而有之都可,最終只要行為人吸收了很多存款就行,并在社會公眾之間實現了信息的廣泛傳播效果,就以此認定為該非法行為具有公開性。[1]不過,需要注意的是在單位內部入股或集資的行為,由于僅僅發生在單位內部,并未向相關人員進一步擴散出去,這就使得對象被限定為特定的人員,也就并不具有公開性,從而對此行為不宜一犯罪論處。

  由此反觀最高法《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》(以下簡稱

  《紀要》)第 4 條第 2 款的規定:非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為判定,需要從多個方面或整體性判定,特別是對數額、范圍、損失、金融危害程度等予以判定。并根據司法實踐具有下列情形之一的,就可以認定為非法吸收公眾存款罪。其中,第一種情形是以行為人的主體和數額結合判定,即行為人如若是個人論,非法吸收 20 萬元以上的存款就可認定為實施該罪;行為人如

  若是單位論,非法吸收 100 萬元以上的存款就認定為實施該罪。第二種情形是以行為人的主體和存款人戶數的結合判定,即行為人如若是個人論,非法吸收存款 30 戶以上即可認定為實施該罪;行為人如若是單位論,非法吸收存款 150 戶以上認定為實施該罪。第三種情形是行為人的主體和造成損失數額的結合判定,即行為人如若是個人論,造成損失 10 萬元以上的就可以認定為實施該罪;

  行為人如若是單位論,造成損失 50 萬元以上的認定為實施該罪。由此可知, 在判定非法吸收公眾存款罪的判定方面,利用了總分結構進行闡述,其中總述方面要求整體性判定,但是具體到分述方面卻是僅僅要求具備其中一個情形即可判定為 構成非法吸收公眾存款罪。這就顯然存在著前后矛盾的關系,究竟是有意為之還是筆誤在此就不再分析,但是這明顯存在的問題給司法適用帶來不良的示范效應。最為致命的是上述三種情形中的任何一種都并不能夠直接認定為非法吸收公眾存款罪,況且僅僅憑借其中任何一種情形會使得該罪擴大化或泛濫化。[2]畢竟這些情形的規范與現實中的情形認定并不一致,況且實際中并不會緣于有限的人數籌款造成 10 萬元的錢款損失就將該行為認定為非法吸收公眾存款罪。顯然,這種自相矛盾的規范并不合理。如若循著此種路徑思考下去,應當合適的做法是人數不特定性必須考慮。

  故而,關于社會公眾的認定需要從行為對象是否具有不特定性或開放性兩方面進行,并建議從以下具體的標準方面進行:其一,投資者與融資者之間是否存在特定關系。如若在融資之前已經具有特定的諸如親友關系、同事關系或其他親密性的關系,那么就是面向特定主體進行的融資,也就是喪失社會性的基礎認定,也就不能認定為其融資行為是非法吸收公眾存款行為。其二,判斷雙方關系的形成是否直接、自然。如若投資者和融資者之間的關系是直接接觸認識或自然性接觸所形成的,而非是融資者為了吸收公眾存款有意地誘惑親友或同事通過利益的輸送來主動式讓其介紹其他朋友來投資,亦或是投資者的朋友基于利益謀取而主動投資使得投資鏈擴大,這就生成了以朋友為基礎的關系鏈并向社會輻射的針對不特定對象實施的非法吸收存款行為。其三,判斷行為人融資的行為本身是否具有開放性。具體點說,就是融資的對象是否是在特定范圍內進行,也就是融資的對象僅僅是局限于朋友或同事之間的少數個體進行, 那么這種融資行為并不是法律禁止的行為,是屬于親情或友情之間的幫助行為, 共度患難的真朋友關系,當然如若發生資金并不歸還的事件發生那僅僅是朋友關系或親情關系的喪失或矛盾。在此種情形下發生的融資行為就不具有社會性。

  [1]反之,如若融資的對象并不是在特定范圍內進行,也就是融資的對象并不限

  定于朋友或同事之間的少數個體之中,而是由朋友或同事的關系鏈發展又有其他人參與融資之中,使得融資對象不斷地擴展之中,范圍是越來越大,這樣就使得該項融資行為具有了社會性特征。

  非法吸收公眾存款罪“社會不特定對象”的具體分析

  何為“社會不特定對象”

  非法吸收公眾存款行為中行為人吸收存款的對象的是“公眾”,在我國《取締辦法》和《非法集資解釋》中,他們都將“公眾”界定為“不特定對象”,在 “人數多少”方面沒有明確界定。與不特定對象相反的是特定對象,特定與否卻都是相對的。一直一來關于“不特定”對象相關法律法規沒有具體界定,但我們可以運用排除法來理解,既然法律規定非法吸收公眾存款罪的“特定對象” 指的是行為人的親友或者本單位范圍內的人,那么很容易理解只要是不屬于親友或單位內部人員之外的人就屬于“不特定的對象”,這是一種比較淺顯、概念的認識在非法吸收公眾存款時,如果行為人向全世界任何一個國家和地區的人融資,那么這些人肯定是屬于不特定范圍人員。但如果某工廠行為人只向工廠內的工人融資,那么廠內人就是特定的。但如果工廠向全社會中年人大力宣傳并向其借款,按照字面意思理解那么向全社會的中年男人借款就屬于不特定對象了,這一點在《非法集資解釋》中也講述到,只要行為人只在屬于親友或者單位內部范圍內的人員借款的,沒有向其他人進行宣傳和吸收資金,那么就不屬于非法吸收(變相)吸收公眾存款罪范圍。在“2014 意見”中指出兩種“社會不特定對象”的范圍,第一種是“在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,明知這些人員向不特定對象吸收資金而予以放任的”;第二種是“以吸收資金為目的,將社會不特定人員吸收為特定人員,并向其吸收資金”。[1]只要行為人的融資對象超出了親友和單位的范圍,其行為性質就可能被界定為非法吸收公眾存款罪了,如果只在親友或單位內部吸收資金實質上就是“內部融資”,這些人員都屬于特定對象,內部融資不構成犯罪。

  但是,應當看到作為出罪條件的“親友”和“單位”之內在原理,即非法吸收公眾存款罪的實質在于吸收存款擾亂金融秩序,將所吸收的存款用于貨幣、資本的經營。而“親友”或“單位”往往與行為人關系密切或知曉存款的用途, 也就是親友或單位內部人員往往對行為人的信息掌握較多,意味著行為人吸收的存款往往所對應的風險并不高。但是親友或單位內部人員之外的人員就對行為人的信息處于不對稱,使得吸收存款的資金處于高度風險狀態之中。但是隨著我國城鎮化的到來以及互聯網金融的迅速發展,使得特定對象之親友或單位內部人員的范圍日益拓展,譬如私募股權眾籌中就對特定對象的范圍作了拓展, 不再要求特定對象僅僅指向親友或單位,而是要求僅限于“合格投資人”。例如,吳英案中的長期從事中介業務的 11 個債權人就是“合格投資人”的最佳佐證,他們都借給吳英大額存款就必然清晰這樣操作的風險。況且當今社會已然完成了身份社會向契約社會的轉變,陌生人打交道的機會只能是日益增多,熟人之間展開的交易會相對縮小。因此,現行針對非法吸收公眾存款罪中的親友或單位的限定對象也就喪失或削弱了存在的基礎,雖然在一些地方或一些領域繼續存在,但是相對已經不占主流,那么固守身份社會中“信息對稱”標準的“暫行規定”成為出罪條件的適用也就趨向狹窄。反之契約社會到來要求將“合格投資者”作為特定對象的認定標準,而“非合格投資者”成為“不特定對象”就是契約社會到來的具體表現。

  非法吸收公眾存款罪“特定對象”的轉化與突破

  我國 2014 年頒布的《最高人民法院、最高人民檢察院公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《兩高、公安部意見》)第3 條對非法吸收公眾存款罪中“社會公眾”的認定作出了詳盡的規定:在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,出現了親友或者單位內部人員向社會不特定對象吸收資金的情況,行為人不予禁止的,都應當認定為向社會公眾吸收資金。有的人員只是在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金,并沒有向社會公開宣傳尋找投資人,這種情形之下被吸收存款的對象是特定性的,所以只向親友圈或者單位內部人員吸收資金的,不屬于“社會公眾”,也就不符合非法吸收公眾存款罪的定罪條件。

  實踐中往往會出現另一種情況,最初行為人只是向親友或者單位內部人員吸收資金,但是后來并不限于此類人員,而是向之外的對象進行存款吸收,這樣吸收存款對象的特定性并不具備特定性,而是向著社會性轉變,這一轉變就使得特定對象向不特定對象發生了轉變。因此,如若行為人明知其親友或者單位內部人員基于各種目的向社會不特定對象吸收資金而不加制止的,其行為性質就發生了變化。[1]根據《兩高、公安部意見》的規定,這種情形應當認定為向社會公眾吸收資金。另外行為人以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,再向其吸收資金的,這種吸收資金的方式應當認定為向社會公眾吸收資金。有的行為人以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,然后再向他們吸收資金,這種情形下最終的集資對象實際上并不是特定人員,而是社會公眾即社會不特定對象,有可能是集資行為人的意圖,也有可能是親友或單位內部人員自己的做法,無論怎樣這種集資手段更加隱蔽,根據《兩高、公安部意見》第 3 條的規定,應當認定為向社會公眾吸收資金。

  此外,社會公眾理應包括單位,這在司法實務中規定非法吸收公眾存款罪的行為對象包括公司、企業等單位。況且以公司、企業等為單位的社會效果在投資損失發生后,所受到的影響范圍更是特別廣泛,社會影響速度也是個體難以比及的,并且這些公司、企業等單位往往相對個人而言具有資金優勢,往往投資額度并不會很少,在很大程度上比個體投資的數額大的多,而基于單位造成的損失會給社會安全性和國家金融秩序的破壞性更是巨大的。因此,非法吸收公眾存款罪的對象不僅僅包括個人,也包括單位。

以上就是關于:非法吸收公眾存款罪“社會公眾”的認定的內容,如有其他疑惑,可以隨時咨詢專業刑事律師團隊為您答疑解惑!

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刑事律師網首席南京刑事律師姬傳生,經濟師,兼職教授,特邀研究員,經濟學學士,法學碩士,全國律師協會會員,江蘇省律協會員,南京律師協會會員,中國法學會優秀刑事辯護律師,知名刑事咨詢律師專家.十九年刑事犯罪辯護律師經驗,十五年院校刑事訴訟法律功底和人脈資源,三所大學及研究機構教育背景,徐州市十一.十二屆政協委員.多起無罪和緩刑辯護成功案例.
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